我认为自己的知识产权受到侵犯;现在怎么办?
如果您认为自己的专利,版权或商标权受到侵犯,则需要问自己以下问题:
我有起诉权吗?
如果是这样,我想要什么补救措施?
哪个法院可以帮助我行使自己的权利,并为我提供所需的补救措施;如果不止一个,我应该选择哪一种?
我应该选择哪种程序?
以下是对每个问题和可用选项的讨论。
谁可以执行知识产权?
不仅任何人都可以执行知识产权并起诉侵权。执法权由联邦法规和普通法授予。如果您认为自己的知识产权受到侵犯,那么您必须首先确定您是否有根据法律起诉的“资格”。
谁可以起诉专利侵权?
《专利法》赋予专利权人(指专利权人)和“根据”专利权人要求保护的人(包括被许可人)提起专利侵权诉讼的权利。如果您不是专利拥有者或被许可人,我们可以帮助您确定您是否仍然有权作为“根据专利权人主张权利的人”起诉专利侵权。如果您可以提起诉讼,但不是专利权人,则您将被要求提名专利权人为任何专利侵权法院程序的当事方。
谁可以起诉版权侵权?
《版权法》赋予版权拥有人,以及通过转让或书面授予所有权而从拥有人获得任何权利,所有权或利益的任何人,以起诉侵犯版权的权利。法院已经澄清了版权的独占被许可人可以自己的名义提起诉讼,但非独占的被许可人则不能。如果您有提起诉讼的权利,但不是版权所有者,则通常需要将其指定为诉讼程序的当事方。
谁可以起诉商标侵权?
注册商标的所有人可以起诉商标侵权。如果您是注册商标的被许可人,则可以要求所有人提起诉讼;如果业主在两个月内没有这样做,您可以以自己的名字提起诉讼。在这种情况下,您将不得不在诉讼程序中将拥有人作为被告。
您想从侵权者那里得到什么?
如果您有权提起诉讼,则应问自己:“我想从侵权者那里得到什么?”该问题的答案可能会决定您的下一步工作以及您向哪个法院提起诉讼,因此一开始就要考虑这一点很重要。对于权利受到侵犯的知识产权所有者,可以采取各种补救措施。下面列出了最常见的补救措施。
我想停止侵权
您可能只想让侵权者停止侵权。例如,如果有人在其网站上显示您受版权保护的作品,而您只想让他们将其取下来,就是这种情况。如果您想停止侵权,则有几种选择:
发送停止和终止函
在开始诉讼之前,您可能希望向涉嫌侵权的人发送停止和终止函,告知他们您的知识产权,描述其活动如何侵犯您的权利,并要求他们停止侵权。如果被指控的侵权者不了解您的权利,并且不想陷入法律纠纷,他们可能只是遵照您的要求,到此为止。但是,有时涉嫌侵权者不会回复您的来信,也不会回信拒绝停止其侵权活动。在这种情况下,您可能需要在法庭上行使自己的权利。
禁令
如果您准备提起诉讼,则可以在法院提起专利,版权或商标侵权诉讼,并请求下达命令,要求被控侵权者停止其侵权活动。该法院命令称为“禁令”。禁令是一种公平的补救措施,这意味着法院可以根据每个案件的情况酌情决定是否批准该禁令。永久性禁令通常授予那些在法庭上证明其权利受到侵犯的知识产权所有者。
重要的是要意识到,即使您已经开始对涉嫌侵权者提起诉讼,也可能需要一些时间才能进行审判并获得最终判决。一直以来,涉嫌侵权者可能会继续侵权。您可以要求法院下达“中间禁令”,以在此期间停止侵权活动。与永久性禁令不同,众所周知,知识产权侵权案件中的中间禁令很难获得。但是,它们可能在某些情况下可用。
交付和销毁
您也可以要求法院下令将所有侵权产品交付或宣誓销毁。一旦您在法庭诉讼中证明侵权,通常会授予该补救措施。
我想因侵权遭受的损失得到赔偿
损害赔偿
您可能需要赔偿因涉嫌侵权活动而蒙受的损失。如果是这样,您可能需要法院下达赔偿令。赔偿金的目的是使您(原告)回到没有发生侵权时应有的位置。为了证明损害赔偿,您必须证明您的损失是侵权造成的,并且损失不太遥远。评估损害赔偿可能是一项复杂的工作,当事方可以选择延迟评估,直到在审判中证明责任为止。在这种情况下,实质上是专门针对损害赔偿的第二次审判。以这种方式进行诉讼可以节省诉讼当事人的时间和金钱,因为如果法院认为在赔偿责任阶段不存在侵权行为,
专利权
损害赔偿是专利侵权案件中的常见补救措施。如果您拥有某项专利的权利并出售该专利发明,则将根据您在非侵权情况下的销售损失利润来评估损失。另一方面,如果您许可他人使用本发明,则会根据您应支付的使用费来评估损失。
版权
通常在侵犯版权的案件中判给损害赔偿。《版权法》赋予版权所有者赔偿损失的权利,以及侵权者从侵权中获得的,在计算赔偿额时未考虑的部分利润。
您也可以在最终判决之前的任何时间选择法定赔偿金来代替一般赔偿金。有了法定赔偿金,您不必证明由于侵权而蒙受的损失,这将为您节省大量时间和金钱。相反,如果您证明侵权,则通常有权获得以下法定赔偿:(a)如果侵权是出于商业目的,则每件侵权作品的损失在500美元至20,000美元之间;(b)在$ 100至$ 5,000之间如果侵权是出于非商业目的,则所有作品均受到侵权。法院在决定每个案件的赔偿额时会考虑各种因素。这些因素包括:被告的善意或恶意;当事人在诉讼之前和诉讼期间的行为;有必要阻止其他侵犯有关版权的行为;当侵权是出于非商业目的时,赔偿金必须与侵权成比例。
商标
损害赔偿也可以作为商标侵权的一种补救方法,但是要证明您有权获得多少损害赔偿可能会更加困难。与版权和专利侵权不同,要证明您因侵权(例如,其他人使用您的商标)而损失了多少销售会更加困难。
利润会计
您也可以要求法院命令侵权者将侵权销售中的收益提供给您,这被称为“利润核算”,作为损害赔偿的替代选择(版权问题除外,除了损害赔偿之外,版权保护也适用) )。如果预计被告的利润大于原告的损失,则可以采用这种补救措施。但是,会计是一种公平的补救措施,因此法院可以酌情决定不予采用,这可能在原告提起诉讼或由于行为不当而延迟时发生。
我应该选择哪个法院?
在加拿大,通常有两个法院系统处理知识产权事务:联邦法院系统和省法院系统。
联邦法院是加拿大的国家审判法院,该法院的法官审理加拿大各地不同城市的案件。联邦法院只能审理某些事务,包括涉及知识产权的事务。
省级法院处理大多数刑事和私法案件,但也可以审理某些类型的知识产权案件。
有些知识产权事务只能在联邦法院审理,有些只能在省级法院审理,但是涉及专利,版权和商标侵权的纠纷通常可以在任何一种法院审理。因此,选择哪个法院开始您的诉讼成为一项战略决策。
当联邦法院是您唯一的选择时
专利权
联邦法院对以下类型的专利案件拥有专属管辖权:
当事人要弹each或废止专利的案件;
当事人希望更改或删除专利局记录中与专利权有关的任何条目的情况;
涉及专利申请冲突的案件;和
当事一方要对专利局长拒绝批准专利的决定提出上诉的情况。
版权
联邦法院对以下类型的版权案件拥有专属管辖权:
当事人希望在版权登记簿中制作,删除,更改或纠正条目的情况;和
涉及版权注册冲突的案件。
商标
联邦法院对以下类型的版权案件拥有专属管辖权:
涉及商标注册冲突的案件;和
一方希望在商标注册簿中进行,删除,变更或纠正的条目的情况。
当省法院是您唯一的选择时
省级法院可能是解决合同纠纷或基于曲折活动(包括普通法假冒和破坏信任)的唯一选择。如果您的知识产权纠纷是基于任何这些诉讼原因,那么您必须通过省级法院系统。
下一步是确定将诉讼带到哪个省或地区。在某些情况下,这是一个简单的决定;例如,争议合同中可能有一条条款规定所有争议均应根据安大略省法律进行处理。在其他情况下,确定去哪里可能会更加困难。律师可以就此问题给您提出意见。如果您选择了错误的省或地区,您可能会因缺乏管辖权而提出索赔,并且您可能不得不从其他地方重新开始,因此重要的是您第一次要正确。
当法院的选择权属于您
专利,版权和注册商标侵权纠纷可在联邦法院或省级法院进行审理,但可能有实际理由选择其中一项。
最侵犯知识产权的行为案件在联邦法院审理。与省级法院法官相比,联邦法院法官对知识产权事务的了解,经验和熟悉程度更高,因此,该主题的专业知识也更高。此外,联邦法院的判决在全国范围内得到认可,因此可以在加拿大各地执行。例如,这意味着可以在全国范围内执行联邦法院的强制令。相比之下,在一个省份授予的禁令救济在另一省份无法执行,因为省级法院的判决仅限于作出裁定的省份或领土的边界。话虽如此,对于被告的任何资产或经营活动,无论其省份或地区如何,均可以执行损害赔偿或强制令的裁决。
我应该选择哪种程序?
起诉侵犯知识产权的最常见方法是在联邦法院或省级法院启动被称为“诉讼”的程序。但是,根据您所寻求的金钱奖励的价值以及想要进行的速度,可能会有其他选择,如下所述。
动作
在法庭上执行知识产权的典型方法是提起诉讼。在联邦法院或省级法院的诉讼中,法院理论上可以裁定任何金额的损害赔偿以及任何法律或公平的补救措施。但是,通常需要数年时间才能进行审判并获得最终判决。
当原告在法庭上提出要求陈述并随后将其送达被告时,便开始诉讼。然后,被告作为回应提供服务并提出抗辩,在某些情况下,还可能包括反诉,指称所执行的知识产权无效。原告可以提供服务并提出答复和抗辩以提出反诉。
然后,当事方进入发现阶段,在那儿,他们收集必要的信息和证据来证明其案件。发现过程包括文献和口头发现。文献发现涉及交换相关文件,口头发现涉及向每个不利当事方的代表询问。
如果当事方将要求专家证人出庭作证,则他们必须事先交换专家报告。例如,在涉及高度复杂的科学概念的专利案件中,这种情况非常普遍。
然后,当事方将开始审判,审判可能持续数天或数周,具体取决于问题的数量和复杂性,证人的数量以及所涉当事方的数量。最终判决通常是保留的,可以在审判的几周或几个月内发布。
简化动作
如果您寻求的金额较小,则可能会要求您采取简化措施。在联邦法院,任何少于或等于50,000美元的索赔都必须作为简化诉讼提出。在安大略省高级法院,对于少于或等于$ 100,000的索赔,必须遵循类似的简化程序。在某些情况下,当缔约方要求的金额超出规定的金额时,他们也可以选择简化行动。
简化的操作旨在提供一种更快地做出最终判决的方式。与普通诉讼相比,简化诉讼所涉及的发现更为有限,从而节省了诉讼时间和金钱。在联邦法院,简化审理的证据是通过宣誓书证据而不是通过口头证词在审判时引入的,尽管宣誓誓章的证人必须在庭审时可以进行盘问。
小额钱债诉讼
诉讼人在法庭上执行其知识产权的一种更快,更轻松,更便宜的方式是通过小额钱债法庭的诉讼;省法院系统的一个专门分支。但是,此选项仅在某些情况下可用。
小额索赔法院的诉讼程序仅是原告寻求在各自省级小额索赔法院的货币限额内寻求货币减免的一种选择。每个省和地区都有上限的货币金额,可以要求赔偿。在安大略省,小额钱债法院拥有审理涉及35,000美元或以下的案件的管辖权,而艾伯塔省的最高货币金额上限为50,000美元。
小额钱债法庭通常只判给金钱赔偿,因此原本只想寻求金钱以外的其他补救措施的原告可能不会使用小额钱债法庭。例如,寻求公平补救或救济(例如禁令)的知识产权争端各方不应使用小额索偿法院系统。
通常,在小额索偿法院的诉讼程序中没有发现任何内容,因此,如果您需要被告提供的信息来证明您的案情,那么这可能不是您的理想选择。
实际上,小额索赔法院系统不应用于处理复杂的争议,而应保留给更直接的知识产权侵权案件。
应用领域
申请是诉讼的另一种选择,该诉讼仅适用于希望执行其版权和商标权的诉讼人。申请始于申请通知,而不是索赔说明。在申请程序中没有发现,而是以书面形式而不是口头证词形式提供证据。
可以将应用程序与简化操作区分开来,因为应用程序本身不涉及发现,而简化操作的确提供了发现过程,尽管它比普通操作要受限制。
可以将申请与小额索偿法院的诉讼区分开来,因为通过申请方式进行诉讼不会限制可使用的救济类型,也不会限制金钱赔偿。